知識產(chǎn)權侵權(知識產(chǎn)權侵權怎么處理)
知識產(chǎn)權被侵犯了該怎么辦
知識產(chǎn)權是依照各國法律賦予符合條件的著作者、發(fā)明者或成果擁有者在一定期限內(nèi)享有的獨占權利,一般認為它包括版權和工業(yè)產(chǎn)權。
知識產(chǎn)權受到侵犯時,我們可以通過以下方式進行維權:
1.向工商行政管理部門投訴并申請行政查處知識產(chǎn)權侵權行為;
2.向報社、網(wǎng)絡等新聞媒體曝光;
3.搜集、保存對方侵犯你所享有的知識產(chǎn)權的證據(jù),有必要的話可以咨詢律師,請律師對侵犯知識產(chǎn)權事實進行調(diào)查、取證、委托公證;
4.與侵權行為人協(xié)商解決知識產(chǎn)權糾紛事宜或通過法律訴訟解決,維護自己知識產(chǎn)權的合法權益。
【法律依據(jù)】
《著作權法》第二條,中國公民、法人或者非法人單位的作品,不論是否發(fā)表,依照本法享有著作權。
外國人的作品首先在中國境內(nèi)發(fā)表的,依照本法享有著作權。
外國人在中國境內(nèi)發(fā)表的作品,根據(jù)其所屬國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約享有的著作權,受本法保護。
知識產(chǎn)權侵權怎么判定
知識產(chǎn)權的侵權判定標準:
1、行為人主觀上具有侵犯知識產(chǎn)權的故意;
2、行為人可觀上具有擅自使用、出售、復制他人作品,或出售、制造他人專利產(chǎn)品等行為;
2、行為與實際損失具有法律上的因果關系。
【法律依據(jù)】
2021年6月1日生效的《中華人民共和國專利法》第十一條
發(fā)明和實用新型專利權被授予后,除本法另有規(guī)定的以外,任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。
外觀設計專利權被授予后,任何單位或者個人未經(jīng)專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產(chǎn)品。
侵犯知識產(chǎn)權的行為有哪些
侵犯他人知識產(chǎn)權的行為如下:
侵犯知識產(chǎn)權罪的客觀要件表現(xiàn)為未經(jīng)權利人同意,侵犯他人專有權利,違法所得數(shù)額較大或者情節(jié)嚴重的行為。其特征表現(xiàn)為:
無權源
首先,行為人之行為無權源,即其行為未經(jīng)權利人同意或授權。根據(jù)我國專利法、商標法的有關規(guī)定,專利和注冊商標可以通過合法的行使轉讓,權利人還可以同意第三人使用和享受該權利。因此,專利權人和注冊商標權人同意他人使用和享受該權利時,即使程序上不符合法律規(guī)定,也只是一般的違法行為,不成立犯罪。只有未經(jīng)權利人同意,違背了權利人意愿的行為,才可能是犯罪。當然上述行為往往有例外限制,如存在著作權的限制或強制授權等,即使行為人之行為未獲得權利人的同意也應視為有正當權源。
專有權利
其次,行為主要侵犯了他人的專有權利,在某些場合下則可能表現(xiàn)為對行政法規(guī)范的侵犯和違反。犯罪行為基本表現(xiàn)形式上,只能是作為,即行為人采取了積極的動作而違反刑法的規(guī)定。侵犯知識產(chǎn)權罪只能由作為構成,不作為不可能構成侵犯知識產(chǎn)權罪。
最后,侵犯知識產(chǎn)權罪不屬于行為犯,而是結果犯。其行為的社會危害性是從其危害結果和犯罪情節(jié)中表現(xiàn)出來。所以行為必須是違法所得數(shù)額較大、巨大或者有其他嚴重、特別嚴重情節(jié)。侵權行為未造成違法所得數(shù)額較大或者情節(jié)嚴重,就不構成犯罪。如“個人侵犯著作權犯罪違法所得2萬元以上的屬于違法所得數(shù)額較大, 違法所得10萬元以上的屬于違法所得數(shù)額巨大”。
主觀過失
行為人主觀過失不構成侵犯知識產(chǎn)權罪
犯知識產(chǎn)權罪的行為表現(xiàn)方式因權利客體以及具體專門法律的規(guī)定不同而有所差異,但從宏觀分析,其仍具有共性,即其行為方式主要包括:
假冒行為
。所謂假冒行為,是指未經(jīng)權利人同意或許可,第三人在其制品上標注知識產(chǎn)權權利人的的專利標記、商標、名稱等。在我國刑法中主要是指假冒注冊商標(現(xiàn)行刑法第213條)、假冒專利(現(xiàn)行刑法第216條)、假冒他人署名(現(xiàn)行刑法第219條)。
非法出售
一種是指銷售“冒牌貨”的行為,即銷售未經(jīng)許可而載有與受保護的商標、專利或實質(zhì)相同的標志的任何相同物品。我國現(xiàn)行刑法第214條銷售假冒注冊商標的商品罪即屬此類行為。另外一種是侵犯著作權的發(fā)行、出版、出售行為。如未經(jīng)著作權人同意,發(fā)行其文字作品、電影、電視、錄象、計算機軟件以及其他鄰接權作品的;出版他人享有專有出版權的圖書的。
非法制作
第一類是偽造、擅自制造行為。其表現(xiàn)為兩種方式:一是未經(jīng)授權而制作;二是超越授權范圍而制作。如現(xiàn)行刑法中的第215條非法制造注冊商標罪等。第二類行為是非法復制行為,及未經(jīng)權利人許可,以營利為目的,以印刷、復印、臨摹、拓印、錄音、錄像、翻錄等方式,重制他人作品。如我國現(xiàn)行刑法第217條侵犯著作權罪等。
以不正當手段獲取、披露、使用商業(yè)秘密的行為。
侵犯知識產(chǎn)權罪的犯罪對象的認定則較為復雜。其內(nèi)容最終必須以知識產(chǎn)權法律的規(guī)定為基礎,并隨之變更而變更。所以各國此類犯罪的對象構成有所差異。我國刑法的規(guī)定基本上是采納了狹義的知識產(chǎn)權的標準,但同時又增加了包括商業(yè)秘密在內(nèi)的部分廣義內(nèi)容。但范圍仍十分有限。世界上多數(shù)國家的對象構成較為豐富,其中某些規(guī)定值得我國立法借鑒:
其一,商標相鄰標志
。商標相鄰標志是指除商標以外的用來標志企業(yè)產(chǎn)品或服務的所有文字和圖形,其主要包括商品裝模、商號及原產(chǎn)地名稱等。相當一些國家和地區(qū)的刑法中對商標相鄰標志的侵權行為均有明確的規(guī)定。例如,臺灣刑法典很早就規(guī)定了妨害商標商號罪;下及偽造商標、商號罪、虛偽標記商品罪等4種犯罪。中國除對極少數(shù)酒類實行全包裝保護之外;其它的相鄰標志沒有專門的法律保護,只是在《反不正當競爭法》中,規(guī)定了侵犯商標相鄰標志如名稱、裝演等行為的民事責任,顯然不能適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)實,建議在進行刑事立法時,有關商標權侵權的犯罪一節(jié)應該相應地反映這一現(xiàn)實需要,使刑法內(nèi)容進一步規(guī)范化。
其二,鄰接權
。我國對侵犯知識產(chǎn)權侵權行為的犯罪化的立法與現(xiàn)有的相關民事法律立法并未銜接,因而,不能適應打擊該類犯罪行為的需要,而國外卻有相關立法,國外的相關立法值得我們借鑒。

知識產(chǎn)權侵權的救濟方式
知識產(chǎn)權侵權行為的救濟途徑包括談判協(xié)商、行政處理、仲裁解決、民事訴訟、刑事控告等;涉及貨物進出口的,還可以申請知識產(chǎn)權海關保護。具體包括:
一、行政處理。即向行政主管機關進行投訴,要求行政主管機關對侵權行為進行行政處理。
二、仲裁解決。仲裁是指當事人之間根據(jù)訂立的仲裁協(xié)議,自愿將其爭議提交由非司法機構的仲裁員組成的仲裁庭進行裁決,并受該裁決約束的一種爭議解決方式。
三、民事訴訟。指糾紛當事人通過向具有管轄權的法院起訴另一方當事人解決民事糾紛的爭議解決方式。
四、刑事控告。指由遭受犯罪行為直接侵害的被害人提出,要求追究被控告人刑事責任的一種救濟手段。
法律依據(jù):
《專利法》第六十五條 未經(jīng)專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協(xié)商解決;不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的,專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時,認定侵權行為成立的,可以責令侵權人立即停止侵權行為,當事人不服的,可以自收到處理通知之日起十五日內(nèi)依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴;侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執(zhí)行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求,可以就侵犯專利權的賠償數(shù)額進行調(diào)解;調(diào)解不成的,當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。
知識產(chǎn)權侵權
您好,
知識產(chǎn)權侵權一般包括商標侵權、專利侵權、著作權(即版權)侵權。
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